ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Актуальность. Роль правового обычая в российской системе источников права даже сегодня неоднозначна, хотя исторически он длительное время выступал в качестве основного регулятора общественных отношений. Если в древности обычай использовался повсеместно, то сейчас широко распространен в частном праве и некоторых комплексных отраслях российского права, а его применение в публично-правовой сфере все еще требует научной аргументации.
Цель: исследование генезиса концептуальных основ и современного статуса правового обычая в России.
Задачи: изучение происхождения, сущности и значения правового обычая в российской системе источников права.
Методология. На базе диалектического метода научного познания, а также сочетания приемов анализа и синтеза применена совокупность общенаучных методов исследования, а также частно-научных и специально-юридических методов, таких как: исторический, системно-структурный, формально-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер, так как позволяют признать правовой обычай исконным источником права, исторически давшим свое начало всей существующей системе форм права. Выявлены признаки правового обычая, определено его место и роль в системе источников права. Изучены вопросы применения правового обычая в гражданском, предпринимательском и международном частном праве.
Выводы. Исследование генезиса концептуальных основ и современного статуса правового обычая показало, что он по праву признается неотъемлемой фундаментальной частью системы источников российского права, носит субсидиарный правовосполнительный характер и по юридической силе должен уступать нормативному акту и договору.
Актуальность. В настоящей статье исследуется проблематика нормативной регламентации монастырского ростовщичества на Руси в эпоху Средневековья и Нового времени. Вследствие особенностей экономико-социального развития и историко-политических причин Церковь долгое время осуществляла операции, свойственные специализированным кредитно-банковским организациям. Тем не менее такая деятельность противоречила основным христианским принципам и текстам Священного Писания, побуждая законодателя реагировать на сложившуюся ситуацию путем создания различных нормативно-правовых актов. Изучение данного вопроса советскими учеными через призму антирелигиозной политики в современный период не может отражать всю объективность названного феномена. Рассмотрение монастырей как уникального субъекта гражданского оборота в XV–XVII столетиях позволит переосмыслить степень развития финансовых отношений в Русском государстве.
Целью исследования является формирование современного научного подхода к правовому регулированию денежно-заемной деятельности монастырей на Руси.
Задачи: определить место монастырского ростовщичества в финансовой сфере Русского государства; охарактеризовать основные механизмы взаимодействия Церкви и иных субъектов гражданского оборота в области заемных сделок; выявить особенности нормативной регламентации указанного явления.
Методология исследования характеризуется применением принципов историзма и объективности, а также структурно-функционального, формально-юридического и сравнительно-правового методов.
Результаты исследования свидетельствуют о многогранности поставленной проблематики, имеют историко-правовую природу и позволяют рассматривать участие монастырей в кредитных сделках с позиции хозяйственно-юридических взглядов для дальнейшего изучения. Выводы, сформулированные по результатам исследования, подтверждают наличие сложно-структурированных денежно-заемных отношений в Русском государстве в XV-XVII веках и их особой правовой регламентации. Статья является продолжением научных изысканий автора по вопросам правового регулирования кредитно-банковских отношений в истории России.
Актуальность. Современная философия права, являясь одним из ведущих разделов юридической науки, развивается с опорой на тот духовный опыт, который приобретался в диалоге русской и немецкой философско-правовой мысли. Русская философская мысль конца XIX – начала XX века в круг своих исследовательских интересов ставила вопросы формирования нравственно-правового идеала, соотношения права и нравственности, свободы и ответственности личности.
Цель исследования состоит в анализе рецепции философско-правовых идей представителя немецкой классической философии И. Г. Фихте в становлении правовых взглядов Б. П. Вышеславцева.
Задачи: проанализировать в работе Б. П. Вышеславцева «Этика Фихте» IV раздел «Право и нравственность» вопросы соотношения права и нравственности в системе трансцендентальной философии Фихте.
Методология. Методологической основой данного исследования явились принципы системности, единства логического и исторического, анализа, позволившие исследовать рецепцию философско-правовых взглядов И. Г. Фихте в русской философии права.
Результаты. Проведенное исследование показало, что в основе правовой действительности лежит такой трансцендентальный феномен, как закон права, и главная задача философии права заключается в том, чтобы показать его место в системе разума. Само понятие права a priori выступает как нечто должное, как идея справедливости, находящаяся в положительном праве. Право стремится к реализации идеи справедливости, раскрывающей смысл всякой правовой действительности.
Вывод. Размышления Б. П. Вышеславцева над философско-правовыми взглядами Фихте дают возможность сделать вывод, что он увязывает проблематику соотношения государства и права со свободой личности, с ее ролью конституирования системы права. Б. П. Вышеславцев считает, что у Фихте закон права резко отличается от закона природы, но и не сливается с законом нравственности. Закон права не выводится из закона нравственности, а наоборот, право и государство являются внешними границами и одновременно условиями существования «общины свободных существ».
ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ
Актуальность статьи заключается в исследовании ключевой проблемы информационного сопровождения публичных закупок на современном этапе: наполнение общественно значимой сферы отношений недостоверными сведениями, фальсифицированной информацией и подложными документами, в том числе о подтверждении опыта и квалификации участника закупки.
Цель исследования состоит в раскрытии алгоритма работы комиссии по осуществлению закупок на этапах отбора претендентов и оценки заявок участников закупки в части проверки достоверности представленных ими сведений и документов.
Задачу исследования автор видит в выявлении причин и факторов, способствующих использованию комиссией по осуществлению закупок относительно достоверной (но фактически непроверяемой) информации при проведении публичных закупок.
Методология. В статье использован комплекс общенаучных (анализ, моделирование, аналогия, гипотеза), частно-научных (формально-логический, системный, функциональный) методов, также автором применен формально-юридический метод.
Результаты исследования позволили автору выявить правовую неопределенность в регламентации процесса проведения публичных закупок, которая ставит под сомнение оптимальность и достаточность существующего регулирования, не способного блокировать как злоупотребления со стороны субъектов рынка (претендентов и участников закупок), так и ошибки, допускаемые контрольными органами.
Выводы. Автором предложены актуальные векторы совершенствования действующего законодательства о публичных закупках, направленные на купирование рисков использования фальсифицированной информации, недостоверных сведений и подложных документов; при этом векторы оптимизации правовой регламентации закупочных процессов находятся, по мнению автора, в сегменте публичного права и выражаются в применении «квази-ответственности» (реестр недобросовестных поставщиков), а также конструировании в краткосрочной перспективе нового состава административного правонарушения в целях наказания за обман.
Актуальность. Развитие территорий, определенных как особые экономические зоны, в Российской Федерации продолжает оставаться в фокусе государственной политики, направленной на привлечение инвестиций как отечественного, так и международного характера в разноплановые секторы экономической деятельности: от производственного до туризма и инновационных технологий. В этих условиях актуализируется задача качественного юридического регулирования предпринимательских инициатив и обеспечения условий для успешной работы и защиты бизнес-ассистентов на территориях ОЭЗ.
Цель исследования состоит в оценке существующих регуляторных механизмов, идентификации проблем в сфере деятельности резидентов ОЭЗ, определении перспективных направлений для дальнейшего развития правовых отношений, способствующих увеличению инвестиционного потенциала на территории страны.
Задачи: анализ действующих механизмов контроля и нормативно-правового регламентирования деятельности экономических субъектов, обладающих статусом резидентов ОЭЗ; изучение недостатков в правовой базе, касающихся процедур лишения бизнес-структур статуса резидента ОЭЗ, что непосредственно влияет на стабильность их функционирования.
Методология. Для достижения поставленных целей использовались различные методологические подходы, в частности дедуктивный, системно-аналитический, формально-логический, которые позволили осуществить обзор действующих механизмов регламентирования деятельности экономических субъектов-резидентов ОЭЗ, и из общих теоретических положений вывести конкретные выводы о перспективах развития правовой среды для регулирования предпринимательской деятельности в ОЭЗ.
Результатами исследования является критическое осмысление существующих подходов к правовому регулированию и поддержке деятельности в ОЭЗ, а также корректировка нормативной базы с учетом выявленных недостатков, что позволит повысить эффективность института ОЭЗ и будет способствовать сбалансированному экономическому развитию регионов и стабилизации инвестиционной среды на макроуровне.
Вывод. В статье представлены предложения по внесению поправок, нацеленных на устранение выявленных проблем, касающихся уточнения правового статуса резидентов и механизмов контроля их деятельности, что должно способствовать повышению эффективности правового регулирования и обеспечению стабильности деятельности предпринимательских структур в ОЭЗ.
Актуальность. В научной литературе в недостаточной степени остается исследованным вопрос о роли Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении единообразия судебной практики, а также о механизмах такого обеспечения.
Целью работы является исследование действующего законодательства и правоприменительной практики на предмет выявления специфики влияния практики Конституционного Суда на единообразное толкование и применение правовых норм по гражданским делам.
Задачи. Для достижения указанной цели была поставлена задача выявить проблемы применения решений Конституционного Суда в рамках формирования единообразной судебной практики. Также в рамках настоящей статьи была поставлена задача сформулировать предложения по совершенствованию гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства.
Методология. В рамках исследования были применены диалектический, формально-юридический и герменевтический методы исследования.
Результаты. В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что практика Конституционного Суда Российской Федерации в контексте рассматриваемого вопроса касается как формулирования общих целевых установок относительно правовой природы единообразия судебной практики и путей ее достижения в правоприменительной деятельности, так и толкования правовых норм в их конституционно-правовом смысле для устранения рисков их необоснованно разного применения в схожих ситуациях.
Выводы. Сделан вывод о взаимном влиянии правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и практики иных судов. Кроме того, сделан вывод о необходимости внесения изменений в процессуальное законодательство с целью закрепления необходимости указания в текстах судебных актов на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.
Актуальность. К числу наиболее острых проблем современного российского законодательства, теории и правоприменительной практики следует отнести несогласованность частноправовых норм, призванных урегулировать имущественные отношения с участием субъектов гражданского и семейного права – супругов и бывших супругов, кредиторов супруга-должника и иных лиц, права и интересы которых могут быть нарушены вследствие недобросовестного поведения участника гражданского оборота, злоупотребления предоставленной договорной свободой. Общая совместная собственность супругов составляет материальную основу семьи. Рост случаев оспаривания брачных договоров и соглашений о разделе имущества супругов в процедуре банкротства и особенно потребительского банкротства подтверждает необходимость решения вопроса о координации межотраслевого взаимодействия норм семейного права и гражданского права в сфере имущественных отношений субъектов гражданского и семейного права.
Целью исследования является разработка теоретических положений о характере взаимодействия норм гражданского и семейного права, регулирующих имущественные отношения субъектов гражданского и семейного права.
Задачи: выявить «болевые точки» межотраслевого регулирования имущественных отношений с участием субъектов семейного права (супругов и бывших супругов); предложить возможные варианты решения проблемы регулирования имущественных отношений с участием супруга-должника (бывшего супруга-должника) и кредитора (кредиторов).
Методология. В процессе исследования были применены: системный метод, анализа и синтеза, формально-юридический метод.
Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер, направлены на повышение качества правового межотраслевого регулирования имущественных отношений с участием супругов (бывших супругов).
Выводы, к которым автор пришел в процессе исследования, носят дискуссионный характер и не претендуют на единственно правильное решение ситуации. Статья является продолжением исследования вопросов межотраслевого договорного регулирования субъектов семейного права.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Актуальность статьи определяется рассмотрением вопроса соотношения персональных данных и сведений о частной жизни лица, составляющих его тайну, в целях единообразного правоприменения. Особое внимание обращается на позицию Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, сформировавших практику толкования судами общей юрисдикции понятий частной жизни и личной тайны.
Целью исследования является дополнение теории уголовного права новым знанием о критериях отграничения рассматриваемых терминов с учетом их разности и квалификации преступлений, посягающих на неприкосновенность тайны частной жизни, личной тайны и персональных данных для эффективного противодействия им.
Задачи: на основе сложившихся позиций теоретиков и следственно-судебной практики разграничить рассматриваемые понятия и предложить рекомендации в части уголовно-правовой оценки деяний, совершаемых в отношении неприкосновенности частной жизни и персональных данных.
Методология исследования представлена общенаучными и частно-научными методами познания объективной действительности. Свое применение в работе нашли методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также системно-аналитический, формально-юридический, формально-логический и документальный методы.
Результаты исследования носят теоретико-прикладной характер и включают разработку для правоприменителя рекомендаций, касающихся оценки наличия в деянии признаков состава преступления, посягнувшего на неприкосновенность частной жизни, личной тайны или персональных данных. На конкретных примерах показано формальное толкование погашенной или снятой судимости как персональных данных при ее юридическом отсутствии. Для обеспечения баланса частных и публичных интересов обоснован иной подход к пониманию судимости как личной тайны в случае ее погашения или снятия.
Вывод. В правоприменительной практике не существует четких критериев разграничения, в каком случае средствами уголовного права охраняется частная жизнь, личная тайна, а в каких – персональные данные. Поддерживается предложение о введении самостоятельной ответственности за незаконные действия с персональными данными, которые необязательно могут быть сведениями, составляющими частную жизнь или личную тайну.
Актуальность. Уголовная статистика последних лет подтверждает значительный рост в России мошенничества, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При рассмотрении способов совершения кибермошенничества на основании изучения приговоров судов по уголовным делам, контент-анализа средств массовой информации дается его виктимологическая характеристика. Особое внимание обращается на личность потерпевшего от мошеннических действий, совершенных в сети Интернет, и факторы, увеличивающие риск становления жертвой таких преступлений.
Целью исследования является дополнение теории криминологии новым знанием о цифровой виктимности потерпевших от мошенничества, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, для эффективного противодействия ему.
Задачи: на основе обвинительных приговоров судов, сообщений средств массовой информации дополнить виктимологическую характеристику кибермошенничества на основе анализа имеющихся и новых способов его совершения.
Методология. При написании работы применялись следующие общенаучные и частно-научные методы познания: анализ, синтез, индукция и дедукция, статистический, документальный, формально-юридический, формально-логический, системный и прогностический.
Результаты исследования состоят в выявлении и описании виктимного поведения лиц, ставших жертвами кибермошенничества. Описаны факторы, повышающие степень виктимности потенциальных потерпевших. Полученные результаты могут быть использованы правоохранительными органами для разработки наиболее эффективных методов виктимологической профилактики рассматриваемого вида виртуальных преступлений.
Вывод. В силу специфичности способа совершения мошенничества (дистанционное) оно является исключением из разработанных виктимологией положений о потерпевшем от преступления. По этой причине пострадавшими от кибермошенников могут стать разные типы потенциальных жертв.
Актуальность статьи определяется рассмотрением глобальной проблемы киберпреступности против личности. Цифровые технологии и интернет, его теневой сегмент Даркнет могут использоваться для осуществления многих, в том числе насильственных, преступлений против личности, указанных в главах XVI, XVII и XVIII Уголовного кодекса Российской Федерации. Наибольшую долю таких преступлений в структуре преступных посягательств против личности составляют: доведение до самоубийства, кибертравля, склонение к членовредительству, половые преступления в отношении несовершеннолетних, клевета, нарушение приватности личной жизни и др. Для повышения эффективности борьбы с виртуальными преступлениями против личности, получившими значительное распространение в сети Интернет, дается их оригинальная характеристика.
Целью исследования является дополнение теории криминологии новым знанием о преступлениях против личности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и сети Интернет, для эффективного противодействия им.
Задачи: на основе следственно-судебной практики выявить и охарактеризовать преступления против личности, совершаемые посредством информационно-телекоммуникационных технологий и сети Интернет.
Методология представлена совокупностью общенаучных и частно-научных методов познания, среди которых анализ, синтез, индукция, дедукция, а также системно-аналитический, статистический, документальный, формально-юридический, формально-логический и прогностический методы.
Результаты исследования включают развернутую криминологическую характеристику основных видов преступлений против личности, чаще всего совершаемых с использованием современных интернет-технологий; восполняется научное знание о видах преступлений, способами совершения которых стали интернет- и цифровые технологии.
Выводы. Распространение информационно-телекоммуникационных технологий и массовая «интернетизация» населения изменили характер и структуру киберпреступности, ее качественно-количественные показатели. Такая быстрая эволюция IT-преступности мгновенно отразилась и на статистике отдельных видов преступлений, среди которых уголовно наказуемые деяния против личности. Формулируется прогноз о том, что данный вид киберпреступности в своей перспективе будет модернизироваться, в том числе за счет новых видов посягательств против прав и свобод личности (жизни, здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы, неприкосновенности частной жизни и др.).
Актуальность. Насильственные преступления, посягающие на незыблемые человеческие ценности, а именно жизнь и здоровье, являются неотъемлемой частью жизни общества. Современные реалии обусловливают необходимость изучения и анализа актуальных сведений о состоянии насильственной преступности, а также выявления существующих недостатков системы учета рассматриваемых преступлений.
Целью исследования является повышение эффективности работы правоохранительных органов на основе системного изучения криминологической характеристики насильственной преступности против личности, ее состояния и динамики в современной России, в том числе выявление существующих недостатков в системе учета насильственных преступлений органами внутренних дел и выработка путей возможного их преодоления.
Задачами исследования являются идентификация реального состояния насильственной преступности против личности в современной России; выявление изменений в ее состоянии в период с 2018 по 2022 год; установление основных факторов, которые могут оказывать существенное влияние на официальную статистику и учетно-регистрационную дисциплину в системе Министерства внутренних дел России, и их учет.
Методология. Методологическую базу исследования составляют общенаучные и частно-научные методы познания: анализ, синтез, формально-логический, системный, статистический.
Результаты. В статье приведен анализ основных криминологических показателей насильственной преступности против личности в современной России. Рассмотрены частные факторы, влияющие на эффективность системы учета преступлений, рассмотрены и классифицированы способы внесения сотрудниками МВД России информации, которая может повлиять на достоверность официальных статистических данных.
Выводы. В рамках исследования был определен круг преступлений, отнесенных к насильственным. Обоснована необходимость внедрения отдельных статистических форм, направленных на сбор сведений о насильственной преступности. Рассмотрены факторы, которые могут иметь влияние на достоверность и точность официальных данных. Отдельное внимание было уделено такому явлению, как искусственная латентность преступлений. Проанализирована взаимосвязь способа оценки эффективности деятельности территориальных органов внутренних дел с феноменом искусственной латентности преступлений.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Актуальность. Начавшаяся в 1914 году война отвечала растущим потребностям класса буржуазии, так как являлась источником громадных прибылей. В случае победы Россия приобрела бы исключительное господство над Черным морем, Малой Азией и Балканским полуостровом. Также война должна была послужить громоотводом от растущего революционного движения и надвигающейся революции. Накануне войны рабочее движение в России достигло исключительной напряженности, по своему размаху оно было сравнимо с революционным 1905 годом. В таких условиях война должна была «погасить» растущее недовольство народа. Изучение отношения политических партий в Российской империи к войне представляет не только теоретический, но и практический интерес, так как возможности предотвращения новой мировой войны связаны во многом с позицией разных общественных сил, политических партий, состоянием гражданского общества, умением договариваться по спорным вопросам.
Цель. Исследовать отношение политических партий Российской империи к начавшейся в 1914 году Первой мировой войне.
Задачи: проанализировать политическую ситуацию, сложившуюся в стране к 1914 году, и охарактеризовать позиции русских политических партий в их отношении к войне.
Методология. Авторская методология основана на принципах историзма и объективности. Также использованы методы синтеза и анализа информации, метод обобщения полученных данных, идеографический метод.
Результаты. В исследовании автор показывает процесс единения русских политических партий в отношении начавшейся в 1914 году войны с Австро-Венгрией и Германией. В этот момент пали все партийные преграды, и представители политических партий признали необходимость войны до победного конца. Но меньшевики и трудовики выступили против военных кредитов, а большевики – с протестом против войны.
Вывод. Анализ источников показал, что война консолидировала российское общество. Представители всех партий, кроме социал-демократов, поддержали участие России в войне, считая ее оборонительной.
Актуальность. Строительство энергетических объектов города Курска взаимосвязано с историей развития городской инфраструктуры, строительством промышленных объектов и жилых микрорайонов. Сооружение первых энергетических объектов сопряжено с дефицитом в обеспечении электричеством и теплом возводимых зданий и сооружений города Курска. Решение о строительстве тепловых электростанций было в унисон с восстановительными работами после Великой Отечественной войны. Таким образом, сформированный в начале 50-х годов ХХ века энергетический потенциал города Курска продуктивно функционирует до настоящего времени.
Цель исследования состоит в комплексном анализе основных этапов строительства и тенденций развития крупных энергетических объектов города Курска в период 1950–1980-х годов. Задача заключается в исследовании процесса формирования и модернизации энергетических объектов на различных этапах формирования градостроительного облика города Курска.
Методология. В качестве методологической основы работы применялись общие и частные методы научного анализа, лежащие в основе исторической науки, основанные на принципах историзма, объективности и системности.
Результаты. В ходе изучения и обобщения опубликованных и архивных источников выявлено, что создание энергетического комплекса города Курска в период 1950–1980-х годов связано с внедрением технологически совершенного отечественного турбинного и электротехнического оборудования, систем централизованного теплоснабжения и передовых технологий энергетического производства, что позволило сформировать современный энергетический потенциал города.
Выводы. В ходе исследования опубликованных и архивных источников можно сделать вывод о том, что строительство энергетических объектов позволило обеспечивать снабжение тепловой и электрической энергией потребителей и промышленные объекты города Курска. Эти факты могут способствовать разработке стратегии по совершенствованию и модернизации современных энергетических объектов города Курска.
Актуальность работы связана с эвристической значимостью уяснения места религиозных ценностей в жизни советского социума, а также необходимостью историографического осмысления процесса ретрансляции конфессиональных традиций в Советском Союзе.
Цель. Критический анализ сведений об уровне религиозности советской молодежи, публиковавшиеся отечественными авторами в 1920–1970-е годы.
Задачи: изучить статистические данные отечественных обществоведов относительно религиозности советской молодежи в 1920–1970-е годы; рассмотреть факторы, влиявшие на такого рода статистику; оценить соответствие последней реальной картине отношения младших поколений советских граждан к конфессиональным ценностям.
Методы. В ходе подготовки статьи автор опирался на традиционную методологию историко-социологического исследования: историко-статистический, сравнительно-исторический методы, а также метод исторической индукции.
Результаты. В работе рассмотрена динамика изменения данных о религиозности молодых граждан СССР, получаемых советскими обществоведами в ходе опросов 1920–1970-х годов, рассмотрены причины резкого падения декларируемого уровня религиозности школьников и студентов с 1930-х годов, сопоставлены опубликованные и неопубликованные сведения об отношении представителей этих социальных категорий к конфессиональной культуре.
Выводы. В статье показано, что уровень религиозности молодежи, демонстрируемый советским обществоведением, в течение пяти десятилетий уменьшился на порядок. Сделан вывод, что данные по соответствующей проблематике публиковались избирательно, отражая лишь приемлемые с идеологической точки зрения результаты опросов. Получать такие результаты обществоведам обычно помогали и сами опрашиваемые, стремившиеся оставаться в глазах наблюдающих инстанций «сознательными» гражданами. При этом за внешне демонстрируемым молодыми людьми скепсисом в отношении религии часто скрывались сомнения в атеистической картине мира либо интерес к конфессиональным традициям как одной из основ культуры.
Актуальность. Винная реформа 1863 года – важный этап в совершенствовании российского законодательства о трактирном промысле. Но деятельность Особого комитета по разработке трактирного законодательства в историографии не получила должного освещения. Поднятая в статье проблема весьма актуальна для верной интерпретации истории трактирных заведений.
Цель – показать деятельность Особого комитета, возглавляемого А. П. Заблоцким-Десятовским, по развитию трактирного законодательства в России.
Задачи, вытекающие из обозначенной цели, сводятся к тому, чтобы: описать состояние трактирного промысла накануне винной реформы; раскрыть ход подготовки «Положения о трактирном промысле»; выделить требования, законодательно предъявленные к трактирным заведениям.
Методология статьи включает в себя принципы объективности, историзма и системности, которые дополнили историко-хронологический, историко-сравнительный методы исследования.
Результаты. Общее законодательство, регулировавшее деятельность трактирных заведений, долгое время в России отсутствовало, разные законы регулировали трактирную промышленность в столицах, портовых, губернских, уездных городах. Они были обширны, запутаны, стесняли инициативу содержателей гостиниц, но оставляли без указаний многие моменты деятельности. Правительство вело разработку трактирного законодательства продолжительное время. Заслуга в создании общероссийского «Положения о трактирных заведениях» принадлежит Особой комиссии под руководством А. П. Заблоцкого-Десятовского. Данную работу она осуществила в рамках подготовки винной реформы. «Положение о трактирных заведениях» стало основополагающим документом, которое определило на несколько десятилетий условия и характер трактирного дела.
Вывод. Высочайше утвержденное 4 июля 1861 года «Положение о трактирных заведениях» соответствовало духу времени. Оно позволило установить четкие правила функционирования трактирных заведений. Численность их во второй половине XIX века значительно выросла, бюджетные поступления с трактиров стали видной частью бюджетов всех уровней.
Актуальность. В годы X пятилетки перед промышленностью страны стояла задача повысить эффективность и качество производства при минимальных затратах путем внедрения новых технологий, механизации производства и сокращения ручного труда. Но административно-командная система управления оказалась не способной к быстрому реагированию, новые технологии слабо внедрялись, имевшееся оборудование устаревало. На примере реализации заданий X пятилетнего плана на промышленных предприятиях Курской области можно оценить положительные и отрицательные стороны советской системы управления производством.
Цель. Исследовать итоги X пятилетки в промышленном производстве Курской области и выявить результаты основных направлений развития промышленности, заданных XXV съездом КПСС, на региональном уровне.
Задачи: проанализировать отчеты промышленных предприятий области для оценки результатов производственной деятельности по итогам X пятилетки. Методология. В исследовании использовались научные методы: синтез, анализ, сравнение, аналогия, обобщение, индукция, дедукция.
Результаты. Задания X пятилетки на промышленных предприятиях региона не были выполнены в полном объеме. В пищевой промышленности наблюдалось невыполнение плановых показателей по объему выпущенной продукции. Внедрение новых технологий и автоматизация осуществлялись медленными темпами, вследствие чего производительность труда росла незначительно. Наиболее перспективной отраслью в регионе оказалось машиностроение.
Вывод. Общесоюзные тенденции, направленные на выполнение десятилетнего плана, нашли выражение и в Курской области. Но прилагаемые усилия руководства предприятий не всегда давали положительный результат. Практически все исследованные предприятия региона незначительно превысили плановые показатели. Наиболее перспективными оказались предприятия машиностроительной отрасли, где внедрялась новая техника, механизировались производственные процессы, наблюдался приток рабочей силы и росла производительность труда.
РЕЦЕНЗИИ
Актуальность. В рецензии автор дает оценку монографического исследования кандидата юридических наук Натальи Ивановны Кузнецовой «Уголовная политика в сфере обеспечения экологической безопасности». Затронутые в монографии уголовно-политические и научно-теоретические проблемы ответственности за совершение экологических преступлений должны быть обозначены в качестве приоритетных для разрешения на сегодняшний день.
Цель: проведение всестороннего комплексного научного анализа монографической работы, представленной на рецензирование.
Задачи: оценить актуальность, научную новизну, разработанность темы исследования, проанализировать содержание, глубину постановки проблем и предложенных путей выхода из сложившейся ситуации, оценить возможные, по мнению автора, решения поставленных задач, научную и практическую значимость результатов монографического исследования.
Методология. Основу написания рецензии составили общенаучные (анализ, синтез, сравнение и др.), частно-научные и специально-юридические методы познания.
Результаты. Автор монографии дает понятие, раскрывает содержание и принципы уголовной политики в сфере обеспечения экологической безопасности, анализирует такие ее методы, как криминализация (декриминализация), пенализация, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и наказания за совершение экологических преступлений. Впервые на монографическом уровне рассмотрены глобальные экологические проблемы современности и их взаимосвязь с преступностью.
Вывод. Реализация новой парадигмы уголовной политики в сфере обеспечения экологической безопасности, предложенной Н. И. Кузнецовой, будет способствовать развитию таких весьма перспективных направлений юридической науки, как экокриминология; криминалистика охраны окружающей среды; экодевиантология; экокриминогенная виктимизация социума (криминальная эковиктимология); информационные экокриминолого-криминалистические технологии.